RĘKOJMIA WIARY PUBLICZNEJ KSIĄG WIECZYSTYCH
1049. S. Breyer: Przeniesienie własności nieruchomości, Wydaw
nictwo Prawnicze 1966, s. 189—207:
1050. S. Breyer: Wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wie
czystych, Pal. 2/63, s. 61 (uwagi w związku z tym arty-
kułem zawiera wypowiedź Hipotekariusza — Pal. 7-8/63, s. 90).
1051. W. Prądzyński: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczys
tych, PN 11/48, s. 207.
1052. A. Szpunar: Uwagi o rękojmi wiary publicznej ksiąg wie-
czystych, PiP 8-9/63, s. 275.
1053. J. Wasilkowski: Na temat wykładni art. 20—22 pr. rzecz.,
PN 11/47, s. 74.
1954. J. Wasilkowski: Prawo rzeczowe w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1957, s. 332—340.
1055. J. W i t e c k i: odpowiedź na pytanie prawne dotyczące rękojmi
w stosunku do nie wpisanych ograniczonych praw rze¬czowych, PiP 11/48, s. 127.
1055a.S. Wójcik: Z zagadnień rękojmi wiary publicznej ksiąg wie¬czystych, PiP 10/62, s. 692.
1056. F. Zoll: Prawo cywilne w zarysie, t. II, z. 1, Księgarnia Po-
wszechna 1947, s. 81—87. Patrz ponadto poz.: 474, 490, 493, 494, 809.
1057. I. Wątpliwości, czy w przypadku nabycia przez Skarb Pań
stwa własności nieruchomości na podstawie dekretu z dn.
22. 10. 1947 r. o przepadku majątku (Dz. U. Nr 65, poz. 390
z późn. zmian.) dopuszczalne jest zastosowanie art. 20 pr.
rzecz., jeżeli własność tej nieruchomości już po jej zajęciu zo
stała przeniesiona przez poprzedniego właściciela na inną oso
bę, która działała w zaufaniu do księgi wieczystej, usuwa
art. 2 tego dekretu stanowiący, że do wzmianki o zabezpiecz
niu przepadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywi
stym stanem prawnym.
II. Domniemania dobrej wiary nabywcy zajętego majątku
nie obala art. 6 ust. 2 dekretu o przepadku majątku, jeżeli
zbywca sam nie był skazany na karę dodatkową przepadku
majątku, a jest tylko małżonkiem skazanego.
III. Na treść księgi wieczystej może powołać się każdy na-
bywca prawa rzeczowego pod tytułem odpłatnym, bez względu
na to, czy znał treść księgi wieczystej, chyba że wiedział
o tym, iż nabyte przez niego prawo rzeczowe nie należy do tej
osoby, na której rzecz jest w rzeczywistości wpisane.
(C 222/51 z dn. 9/23. 10. 1951 r., OSN 3/52, poz. 74).
1058. Zasada art. 20 pr. rzecz, w przedmiocie rękojmi wiary publicz-
nej ksiąg wieczystych ma zastosowanie i w przypadkach, gdy
w księdze wieczystej wpisany jest tylko jeden z małżonków
jako właściciel nieruchomości, która w myśl art. 21 k. r. (obec
nie art. 31 k. r. o.) stanowi wspólny majątek obojga małżonków
(wspólność ustawowa). Zasada ta nie obejmuje jednak czyn
ności prawnych jedynie zobowiązujących.
(I CO 18/54 z dn. 8. 9. 1954 r., OSN IV/55, poz. 75). Patrz ponadto poz.: 1059, 1175.
1059. I. Osoba, która po wejściu w życie kodeksu rodzinnego przez
czynność prawną nabyła odpłatnie własność nieruchomości od
wpisanego do księgi wieczystej jako właściciela, może powo
ływać się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych,
mimo że w chwili nabycia wiedziała, iż zbywca pozostaje
w związku małżeńskim i że nabył on nieruchomość w czasie
trwania swego małżeństwa.
II. Do przypisania złej wiary z art. 22 pr. rzecz, konieczna jest świadomość nabywcy, że treść księgi wieczystej jest nie¬zgodna z rzeczywistym stanem prawnym; istnienie takiej świa¬domości wykazane być może jednak wszelkimi środkami do¬wodowymi, nie wyłączając domniemań faktycznych. (I CR 28/54 z dn. 22. 9. 1954 r., OSN 11/55, poz. 40).
1060. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych działa na rzecz
tego, kto w zaufaniu do księgi wieczystej nabywa prawo od
osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel (lub jako
podmiot innego prawa), ale musi być zachowana tożsamość tej
osoby. Nie wystarczy więc nabycie od osoby, która podaje się
jedynie za identyczną z wpisaną, a w rzeczywistości jest kimś
innym.
(3 CR 399/59 z dn. 9. 10. 1959 r., OSN 111/60, poz. 87).
1061. Jeżeli właściciel, który obciążył swą nieruchomość służebnością
nie ujawnioną w księdze wieczystej, przenosi na inną osobę
udział w prawie własności, nie informując jej o ustanowionej
służebności, to służebność utrzymuje się nadal, mimo że na
bywca działał w zaufaniu do ksiąg wieczystych. Podobna sy
tuacja zachodzi wtedy, gdy całą nieruchomość nabywa w cha
rakterze właścicieli kilka osób, a tylko choćby jedna z nich
wie o tym obciążeniu.
(1 CR 347/60 z dn. 4. 7. 1960 r., OSN IV/62, poz. 126; OSPiKA 3/62, poz. 70, z glosą aprobującą S. Breyera; OSPiKA 7-8/62, poz. 192, z glosą aprobującą A. Stelmachowskiego).
1062. Nabywca nie będzie mógł powoływać się skutecznie na rękoj-
mię wiary publicznej ksiąg wieczystych, jeżeli w czasie naby-
wania prawa mógł dowiedzieć się z samej księgi, że prawo
jego poprzednika, chociaż wpisane do księgi wieczystej, jest
sporne lub wątpliwe. Będzie to miało miejsce nie tylko
w przypadku ujawnienia w księdze wieczystej ostrzeżenia, za
żalenia czy wzmianki o wniosku, lecz także wtedy, gdy sama
treść księgi wieczystej wskazuje, że prawo w niej wpisane już
nie istnieje. Sytuacja taka zajdzie wtedy, gdy prawa rzeczo
we uregulowane zostały z mocy przepisów prawa administra
cyjnego w sposób taki, że treść księgi wieczystej pozwala na
bywcy na zorientowanie się, że nie jest ona zgodna ze stanem
prawnym ustanowionym postanowieniami powyższych przepi
sów. Sytuacja taka jednak nie będzie zachodziła w przypad
kach, w których wprawdzie stosownie do przepisów ustawy
własność nieruchomości przechodzi „z mocy prawa" na Pań
stwo, lecz przejście to uzależnione jest od obiektywnych prze
słanek, których istnienie ustalić może dopiero decyzja właści
wego organu administracyjnego. Wówczas bowiem treść księgi
wieczystej nie będzie mogła nasuwać nabywcy wątpliwości,
czy nabywane przez niego wpisane do księgi wieczystej prawo
istnieje. W takim też przypadku rękojmia publicznej wiary
ksiąg wieczystych będzie chroniła nabywcę.
W przypadku uregulowanym w art. 15 dekretu z dn. 18. 4. 1955 r., mimo że przejście własności następuje „z mocy prawa" z chwilą wejścia w życie wymienionego dekretu, treść księgi wieczystej bez ujawnienia tego „przejścia" nie pozwala na¬bywcy nieruchomości rolnej na powzięcie uzasadnionych wąt¬pliwości, czy zachodzi sytuacja uregulowana w tym przepisie. W omawianym przypadku nie można więc oprzeć się na fikcji notoryjności, wyłączającej dobrą wiarę nabywcy. (4 CR 914/60 z dn. 30. 12. 1960 r., PiP 2/62, s. 340, z glosą kry¬tyczną S. Breyera; PiP 10/62, s. 692, z glosą krytyczną S. Wój¬cika).
Uwaga. W orzeczeniu jest mowa o dekrecie z dn. 18. 4. 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw zwią¬zanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (jednol. tekst: Dz. U. z 1959 r. Nr 14, poz. 78).
1063. Przepis art. 20 pr. rzecz, dotyczy wyłącznie nabycia prawa
własności lub innych praw rzeczowych, nie odnosi się zaś do
stosunków obligacyjnych, np. dzierżawy.
(1 CR 1073/60 z dn. 16. 5. 1961 r., OSN 111/62, poz. 105).
1064. Nieruchomość opuszczona, która z mocy art. 34 dekretu o ma
jątkach opuszczonych i poniemieckich przeszła na własność
Państwa, przestała być z tą chwilą mieniem opuszczonym;
w konsekwencji, wobec braku przepisu, który by wyłączał sto
sowanie do takiej nieruchomości art. 20 pr. rzecz., nabywca
w dobrej wierze nabywa własność od osoby wpisanej w księ
dze wieczystej, choć zbywca nie był już właścicielem. Skoro
bowiem przepisy cyt. dekretu dotyczące majątków opuszczo
nych nie mają charakteru przepisów nacjonalizacyjnych, brak
jest podstawy do wykładni, która by w myśl ogólnych założeń
społeczno-gospodarczych dekretu usprawiedliwiała wyłączenie
rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jednakże w myśl
przepisu art. 47 pr. rzecz, nabywca nieruchomości, która
w chwili zawarcia umowy o przeniesienie własności była włas
nością osoby trzeciej z mocy przepisów o zasiedzeniu, może
powołać się przeciwko tej osobie na rękojmię wiary publicznej
ksiąg wieczystych tylko wtedy, gdy przed upływem roku od
daty umowy zażąda oddania mu nieruchomości w posiadanie.
Artykuł 47 pr. rzecz, mówi wprawdzie o własności osoby trzeciej z mocy przepisów o zasiedzeniu, co mogłoby nasuwać wątpliwości, czy dotyczy wypadków z art. 34 dekretu o ma¬jątkach opuszczonych i poniemieckich, gdyż w artykule 34 cyt. dekretu chodzi w istocie o tzw. „przemilczenie", a nie o za-siedzenie w ścisłym tego słowa znaczeniu, jednakże różnica między zasiedzeniem a przemilczeniem nie jest z punktu wi¬dzenia art. 47 pr. rzecz, istotna, gdyż w obu tych wypadkach następuje nabycie własności na skutek upływu czasu. (2 CR 287/61 z dn. 21. 2. 1962 r., OSNCP 4/63, poz. 86; NP 3/63, s. 377, z glosą aprobującą S. Breyera).
Uwaga. Artykuł 47 pr. rzecz, został uchylony przez art. III pkt 3 przep. wprow. k. c. Kodeks cywilny nie zawiera odpo¬wiednika art. 47 pr. rzecz.
1065. Ustawa w art. 47 pr. rzecz., uzależniając skuteczne powołanie
się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych od zażą
dania zwrotu nieruchomości przed upływem roku od daty za
warcia umowy, uzależnia skuteczność powołania się na rękoj
mię od zwykłego kroku pilności, jakiego należy dokonać w cią
gu roku, ale niekoniecznie w formie powództwa.
[II CR 336/63 z dn. 16. 4. 1964 r., OSPiKA 4/65, poz. 89, z glosą S. Breyera. Autor, wobec uchylenia art. 47 pr. rzecz, przez art. III pkt 3 przep. wprow. k. c, zastanawia się, jakie w obec¬nie obowiązującym stanie prawnym roszczenie przysługuje
osobie, która nabyła nieruchomość w zaufaniu do treści księgi wieczystej przeciwko osobie, która nabyła tę samą nierucho¬mość (lub jej część) przez zasiedzenie].
1066. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych jest instytucją
prawa cywilnego i jako taka ma na celu ochronę pewności
obrotu w znaczeniu cywilnoprawnym tego określenia. Rękoj
mia działa więc na niekorzyść uprawnionego przede wszyst-
kim wtedy, gdy stał się on właścicielem nieruchomości lub
nabył inne prawo rzeczowe do nieruchomości w drodze cy
wilnoprawnej (na| podstawie czynności prawnej, w drodze
dziedziczenia, w drodze zasiedzenia itp.), lecz prawo jego nie
zostało w księdze ujawnione. Rękojmia wiary publicznej ksiąg
wieczystych nie chroni nabywcy własności nieruchomości lub
innego prawa rzeczowego do tej nieruchomości od osoby, która
była właścicielem tej nieruchomości i nadal jako właściciel
jest do księgi wieczystej wpisana, ale która utraciła ex lege
własność z mocy przepisów ustawy nacjonalizacyjnej. W wy
padku takim obowiązuje zasada, w myśl której osoba, nie bę
dąca właścicielem i nieuprawniona do rozporządzania rzeczą,
nie może w drodze czynności prawnej przenieść skutecznie
własności (ani ustanowić innego prawa), choćby druga strona
tej czynności była w dobrej wierze.
(II CR 372/65 z dn. 24. 9. 1965 r., OSNCP 5/66, poz. 82; OSPiKA 11/66, poz. 244, z glosą S. Breyera).
1066a. W świetle art. 20 prawa rzeczowego nabywca nabywa nieru¬chomość w stanie wolnym od ograniczonych praw rzeczowych nie wpisanych do księgi wieczystej i to zarówno tych, co do których wpis ma Charakter konstytutywny, jak i tych, które powstają pozaksięgowo.
(III CR 59/67 z dn. 29. 12. 1967 r., OSNCP 7/68, poz. 128). Patrz ponadto poz.: 484, 1035, 1553.
Patrz także: KSIĘGI WIECZYSTE, OCHRONA WŁASNOŚCI SPOŁECZNEJ, PRAWO PIERWOKUPU I ODKUPU, REFORMA ROLNA I OSADNICTWO, SCALANIE I WYMIANA, STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI, ZBIÓR DOKUMENTÓW,